知识产权环球资讯 英国AI专利门槛大降;华为美
作者:admin    发布于:2026-03-02 07:21   

  著名知识产权律师徐新明接受《中国贸易报》采访:解读新修订《对外贸易法》

  徐新明版权律师团队代理的李某某诉姜某某、中国某出版社等著作权侵权纠纷案获胜

  徐新明专利律师团队基于典型判例,分析美国法院禁诉令三步调查法的形成与发展

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  2026年2月11日英国最高法院就“情感感知人工智能有限公司”一案作出历史性判决推翻了已沿用二十年的专利审查标准。这一判决最核心的变化的是英国放弃了比欧洲更严格的“计算机程序”排除规则全面采用欧洲专利局EPO更宽松的“任何硬件”标准。

  这个引发规则变革的案件主角是情感感知人工智能有限公司该公司申请了一项“用人工神经网络ANN做音乐推荐”的系统专利。

  围绕这一点双方争议的焦点集中在两个关键问题一是经过训练的人工神经网络ANN算不算法律意义上的“计算机程序”。二是即便它是程序这项包含ANN的音乐推荐系统算不算“程序本身”进而被拒绝授予专利。这起案件先后经过英国知识产权局、高等法院、最高法院的审理。知识产权局、高等法院驳回了专利申请认为发明的核心贡献只是“推荐信息”属于计算机程序本身没有实际技术贡献认为ANN属于计算机程序且落入“不能申请专利”的排除范围。上诉后高等法院撤销驳回决定认为ANN的权重是通过训练习得的不是人类提前设定的逻辑指令因而不属于计算机程序。

  之所以废弃这一方法是因为它与《欧洲专利公约》第52条以及欧洲专利局扩大上诉委员会G1/19号决定的解释严重冲突。取而代之的是欧洲专利局的“任意硬件”原则——只要专利申请中提到任何技术手段比如计算机、服务器、网络设备等就具备了“技术性”不会因为涉及计算机程序就被直接排除在专利保护范围之外。

  这一原则与欧洲专利局、土耳其专利商标局在软件相关发明审查中遵循的标准保持一致。

  ANN是计算机程序不管它的权重是通过训练习得还是人工编码设定其网络拓扑、激活函数、权重偏置结合在一起就是一套供计算机执行数据处理的“指令集合”符合计算机程序的法律定义

  其次ANN不是计算机它只是一个抽象的数学模型不是实实在在的物理机器。虽然ANN是程序但情感感知公司的专利申请中包含了数据库、通信网络、用户设备等硬件因此不属于“程序本身”具备了专利授权的初步资格。

  这一定性也明确了人工智能模型并非总能获得专利保护——如果仅用于生成文本、分类文档等无技术目的的认知任务可能仍会被拒绝但结合硬件技术手段在技术场景中应用的AI模型将获得专利保护的可能。

  这项判决被业内称为“英国专利法二十年最激进的自我修正”其影响不局限于本案而是延及整个人工智能、软件行业甚至影响英国在全球专利领域的定位。

  对于全球人工智能企业而言这无疑是一个重大利好——英国的专利保护大门重新敞开且与欧洲规则统一将为企业的技术创新和专利布局提供更清晰、更有利的法律环境。而这一判决也预示着全球人工智能专利审查规则正朝着更贴合技术发展的方向不断调整。

  (1) 对于任何技术领域中的、具有创造性且能在工业中应用的新发明授予欧洲专利。

  (c) 执行智力行为、进行比赛游戏或经营业务的计划、规则和方法以及计算机程序

  第二款的规定只有在欧洲专利申请或欧洲专利涉及该项规定所述的主题或活动“本身”的限度内才排除上述主题或活动取得专利的条件。

  (2) 兹声明下列内容以及其他事项不属于本法所称的发明即由以下各项构成的任何事物——

  (b) 文学、戏剧、音乐或艺术作品或任何其他美学创作

  (c) 进行智力活动、玩游戏或开展业务的计划、规则或方法或者计算机程序

  但前述规定仅在专利或专利申请涉及该事物“本身”的限度内才阻止该事物被认定为本法所称的发明。

  这场围绕2亿美元营收门槛的专利纠葛正式落槌。这起纠纷源于2020年1月双方签署的《和解与专利许可协议》。此前PanOptis自2017年起多次起诉华为专利侵权。

  。除华为外苹果、三星等科技巨头均曾与其陷入专利纠纷它还曾从松下、爱立信等企业手中收购大量专利专门“碰瓷”大型科技公司牟利。

  PanOptis主张这笔钱是“SEPs许可相关收入”。因为他们正在与苹果进行专利诉讼英国法院已初步裁定苹果需支付约6370万美元的许可费。他们将未来可能从苹果获得的这部分“许可费债权”以2800万美元的价格出售给了诉讼融资公司BW。

  付款方BW公司并非专利被许可人。BW购买的是诉讼中的未来收益权而不是为了获得专利许可。在出售时PanOptis并未与苹果签署任何专利许可协议也未实际收到苹果的许可费此时许可并未发生。这只是一项金融交易将不确定的未来诉讼收益提前变现。协议中的“许可收入”应指第三方为获得专利许可而直接支付的款项如华为支付的1.15亿美元首付款而非出售诉讼预期收益的所得。纽约南区法院法官依据美国相关法律及纽约州合同法原则最终支持华为诉求。

  法院认定BW支付的2800万美元不属于“专利许可收入”BW未获得任何专利使用权该款项是PanOptis出售不确定诉讼权益的资产变现与专利许可的核心授予使用权并收取持续费用无关华为无需支付该2500万美元尾款。

  此项行动标志着欧盟监管机构在数字市场与人工智能交叉领域的最新干预旨在防止主导平台利用其用户基础扼杀新兴竞争。

  。WhatsApp被视作AI助手触达海量消费者的重要入口通道封锁此通道将严重阻碍竞争对手进入或扩张从而可能不可逆地边缘化规模较小的AI助手提供商最终损害市场创新与消费者选择。

  具有市场支配地位的基础设施如超级社交应用不得利用其用户锁定效应不公平地偏袒自家服务、排挤下游如AI服务的竞争对手。对于整个AI行业而言欧盟此举释放了一个强烈信号大型科技公司必须确保其核心平台的互操作性与公平接入尤其是在可能成为未来关键技术入口的领域。后续进展中国知识产权律师网将持续关注。

  近日四川省高级人民法院对广州市动悦信息技术有限公司下称“动悦公司”与成都某3科技有限公司下称“某3公司”、成都某4科技有限公司下称“某4公司”等侵害商标权及不正当竞争纠纷案作出终审判决驳回某3公司、某4公司的上诉请求维持成都中院一审判决四被告需连带赔偿动悦公司经济损失及合理开支60万元并停止侵权、消除影响。

  涵盖第9类、第42类等类别。2023年起动悦公司发现通过百度、必应等平台搜索“夸克”时搜索结果中出现多个非官方链接如“夸·克浏览器电脑版下载”等这些链接地址指向的网站由无锡市某1科技有限公司下称“某1公司”、无锡某2科技咨询有限公司下称“某2公司”运营但实际推广的是“鲁大师”软件由某3公司、某4公司运营。用户点击下载后不仅会被捆绑安装“鲁大师”还会被强制下载其他无关软件如“全民K歌”“小鸟壁纸”甚至被篡改浏览器主页。动悦公司认为上述行为既侵犯了其“夸克”系列商标专用权又构成虚假宣传、捆绑下载等不正当竞争遂诉至法院索赔100万元经济损失及6万元合理开支。

  被诉链接使用“quark”“夸克”“夸·克”等标识与动悦公司“Quark”“夸克搜索”等商标构成近似且使用场景为软件下载服务与涉案商标核定使用的“可下载计算机应用软件”等为同类或类似商品/服务易导致用户混淆构成商标侵权。

  被诉链接虚假标注“夸克浏览器官网”使用“夸克浏览器”功能截图及命名安装包构成虚假宣传捆绑下载“鲁大师”及其他软件、篡改用户主页违反诚实信用原则损害动悦公司竞争利益及用户权益构成不正当竞争。最终成都中院判令四被告停止侵权、在“鲁大师”官网及市场首页刊登声明消除影响并连带赔偿动悦公司60万元含合理开支。

  某3公司、某4公司不服一审判决上诉称其未参与被诉侵权行为且“夸克”商标未获全类注册不应构成侵权同时认为赔偿金额过高。

  被诉链接虽由某1公司、某2公司备案但其推广的“鲁大师”软件实际由某3公司、某4公司运营二者是直接受益主体某1公司与某2公司法定代表人相同存在关联关系与某3公司、某4公司共同实施推广行为具有高度盖然性故四被告构成共同侵权。

  “夸克”是“夸克搜索”商标的核心识别部分被诉链接使用“夸克”“夸·克”字样及标识与涉案商标构成近似且使用场景为同类/类似商品/服务易致混淆构成侵权。某3公司、某4公司以“夸克”未全类注册为由抗辩不成立。

  综合考虑“夸克”品牌知名度累计下载量超38亿次、多项行业奖项、侵权行为性质跨平台推广、捆绑下载、篡改主页、持续时间及动悦公司维权成本等因素一审酌定60万元赔偿符合法律规定。

  针对互联网侵权行为中“分工协作”的特点法院通过“受益主体关联关系”锁定共同侵权人避免侵权方通过“壳公司”规避责任。

  强调“核心识别部分”的比对规则“夸克”为“夸克搜索”的核心即使未使用商标全部仍可对近似标识的使用行为予以规制。

  除传统混淆行为外对“虚假宣传捆绑下载篡改主页”的复合侵权行为进行整体评价明确此类行为违反商业道德损害公平竞争秩序及用户权益。

  2025年12月26日最高人民法院依法审结一起备受关注的高额商业秘密侵权纠纷案。该案不仅是国内口腔医疗设备领域典型的侵权案件更因法院全额支持权利人1.98亿元的赔偿请求、二审改判适用惩罚性赔偿以及对侵权方消极诉讼行为作出严厉程序制裁成为知识产权司法保护史上的标杆性案例。

  案件中的权利人M公司是国内口腔CBCT锥形束CT领域的龙头企业长期深耕该领域研发成功打破国外企业在该领域的垄断拥有多项自主研发的核心技术秘密这些技术秘密兼具非公知性、价值性和保密性是企业核心竞争力的关键。

  其中关键人物林某某曾担任M公司总经理离职后虽未在D公司担任任何职务但经法院审理查明其实际是D公司的出资人、实际控制人和侵权行为的组织者。此外另有5名曾在M公司任职的工程师在从M公司离职后立即入职D公司而令人费解的是这5名工程师入职后仅用半年时间就“快速完成”了口腔CBCT产品的研发并为该产品申请了相关专利。

  经查D公司在内部研发过程中直接使用了M公司的技术秘密甚至在多名离职工程师的电脑中发现了大量存储的M公司核心技术源代码和设计图纸。更为恶劣的是D公司还将其窃取的M公司技术秘密直接申请为自有专利导致M公司的技术秘密被公开不仅侵犯了M公司的商业秘密权利更对M公司的市场竞争力造成了毁灭性打击这也是法院认定其侵权情节严重的关键原因之一。该案最初由合肥中院一审审理一审法院经审理确认了M公司主张的12个技术秘点构成商业秘密同时认定D公司及林某某等6名自然人构成共同侵权。但在赔偿金额认定上一审法院较为保守主要依据相关评估报告中的技术许可使用费判决支持M公司经济损失2101.57万元未支持M公司提出的惩罚性赔偿请求仅判决林某某承担500万元的连带责任其余5名工程师各承担50万元的连带责任。

  一审判决作出后M公司不服认为一审判决的赔偿金额与侵权方的侵权规模、获利情况严重不匹配不足以弥补自身遭受的损失遂依法向最高人民法院提起上诉。

  D公司的主营业务中CBCT产品的销售收入占公司总营收的60%以上属于典型的“以侵权为业”其侵权行为给M公司造成了巨大经济损失自身侵权获利巨大更为恶劣的是在诉讼过程中D公司多次采取消极对抗手段试图拖延诉讼进程、规避赔偿责任。

  近日福建省高级人民法院作出二审判决一桩备受关注的“九牧”品牌侵权案尘埃落定。法院认定广东九牧家居有限公司下称“广东九牧家居”在厨卫产品上使用“九牧”标识的行为既侵犯了九牧厨卫股份有限公司下称“九牧公司”的商标权也构成不正当竞争需赔偿九牧公司600万元其背后的代工厂、销售商也需承担连带责任。

  这起纠纷的核心是两个“九牧”的品牌权属之争。原告九牧公司创立于1990年手握第4044548号“JOMOO九牧”驰名商标在厨卫行业深耕多年拥有极高的市场知名度和品牌影响力其生产的龙头、花洒等产品深受消费者认可。

  而被告广东九牧家居及其负责人、代工厂、销售商却在生产、销售的龙头、花洒、燃气灶等同类厨卫产品上

  这种“傍名牌”的行为不仅抢占了合法品牌的市场份额也让不少消费者误购损害了消费者和品牌方的双重利益。面对“傍名牌”的侵权行为九牧公司于2023年10月10日向泉州市中级人民法院提起诉讼随后在庭审中追加代工厂、销售商为共同被告要求全链条追责。

  针对该案的侵权事实法院作出了清晰的裁判认定广东九牧家居使用“九牧”标识的行为极易导致公众混淆商品来源削弱九牧公司驰名商标的显著性构成商标侵权同时其刻意突出“九牧家居”字号、“傍名牌”蹭热度的行为违背了公平竞争的市场原则构成不正当竞争。

  据此一审法院作出判决判令广东九牧家居赔偿九牧公司经济损失600万元其中商标侵权赔偿500万元、不正当竞争赔偿100万元代工厂、销售商在各自责任范围内承担连带赔偿责任。该赔偿数额参考了商标法关于法定赔偿的相关规定结合侵权行为的性质、后果及被告主观恶意程度适用法定赔偿相关标准作出彰显了对恶意侵权的“零容忍”。

  一审判决后部分被告不服提起上诉。但广东九牧家居因未按规定缴纳上诉费被法院按撤回上诉处理福建省高级人民法院经审理驳回了其他被告的上诉请求最终维持原判这意味着全链条追责的判决正式生效侵权方必须依法履行赔偿义务。

  。这是中国新能源企业首次在欧洲专利局异议程序中以“原文维持”结案标志着中国核心技术在国际知识产权领域获得权威认可。涉案专利EP3916848《二次电池及含有它的电池模块、电池包和装置》于2023年获欧洲专利授权同年9月遭异议。异议方提出多项技术理由并引用多篇对比文件试图全面撤销该专利权利要求。宁德时代历经两年半专利异议程序最终以“零修改”赢得终审。

  欧洲专利异议程序以严苛著称成功率不足15%。而“原文维持”更被视为“黄金标准”要求专利权利要求在技术新颖性、创造性和法律稳定性上均无瑕疵。此次胜诉表明宁德时代的核心技术不仅通过审查更经受了国际顶尖法律与技术团队的挑战。

  此次胜诉具有重大意义欧洲专利局维持专利原始授权文本的“零修改”结果印证宁德时代在二次电池结构设计、热管理等领域的技术领先性中国企业从依赖成本优势转向“技术法律”双轮驱动为全球市场拓展构建护城河欧洲专利异议常被用作商业博弈工具而宁德时代的胜利将提升中国技术标准的线c;降低行业“专利狙击”风险。

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